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文檔簡介
浙江大學遠程教育學院知識產權法課程作業姓名:學 號:年級:學習中心:第一部分 著作權法一、名詞解釋1.自然人作者:自然人通過自己的智力創作或通過一定的法律行為而成為著作權人。2.創作:指直接產生文學、藝術和科學作品的智力活動。3.著作權:是指作者或者其他著作權所有人對文學、藝術和科學作品依法享有的專有權利。亦稱版權,是公民和法人的一項重要的民事權利,在知識產權中占有十分重要的地位。4.作品:是指文學、藝術和科學領域內的智力創作成果,其內容涉及文學、藝術和科學技術眾多領域。5.獨創性:是指作品必須是作者創造性智力勞動的成果,是作者通過自己的獨立構思,運用自己的創作技巧和方法,反映自己個性和特點創作出來的。6.演繹作品:是指經改編、翻譯、注釋、整理的作品是作者在已有作品的基礎上經過創造性的勞動而派生出來的作品,其著作權歸改編、翻譯、注釋、整理人所有。7.發表權:決定作品是否公之于眾的權利。8.修改權:是指作者享有的修改或授權他人修改其作品的權利。9.保護作品完整權:是指保護作品不受歪曲、篡改的權利。10.出租權:是指作者享有的對有關作品的出租的專有權利,具體是指有償方式許可他人臨時使用電影作品和以類似攝制電影的方法創作的作品、計算機軟件中的程序和權利(計算機軟件中的程序本身不是出租的主要標的的除外)11.著作人格權:又稱著作人身權,是著作權組成部分,其內涵包括了公開發表權、姓名表示權及禁止他人以扭曲、變更方式,利用著作損害著作人名譽的權利。12.表演權:即作者對其作品進行公開表演以及用各種手段公開播送作品的表演的專有權利,具體是指通過演員的聲音、表情、動作在現場直接公開再現作品,以及通過放映機、錄音機、錄像機等技術設備間接公開再現作品的表演的權利。13.著作權法上的合理使用:又稱“有關版權作品允許實施之行為”、“自由使用”等,是指他人依法律的明文規定,不必經著作人許可,也無須支付使用費的使用作品行為。14.著作權法上的法定許可使用:是指他人依法律明文規定可不經著作權人許可而使用其作品,但應當支付使用費的一種制度。二、簡答題1.著作權與商標權有哪些區別與聯系?答:著作權和商標權同屬于知識產權,具有專有性、地域性、時間性等共性。其區別在于保護的對象不同和取得的方式不同。商標權保護的對象是注冊商標,而著作權保護的對象是文學、藝術和科學作品。著作權一般基于創作而自動產生。商標權則要按法定程序申請,經有關政府部門審查和授權后才取得。2.著作權與專利權有哪些區別與聯系?答:區別:1、著作權只保護作品的表現形式,而不保護作品的思想和內容。專利權保護體現在發明創造中的思想和技術方案。2、著作權法僅僅要求受保護的作品是獨創的而不要求是首創的。專利權則要求受保護的發明創造具有新穎性、創造性等條件,只有未公開的,且達到某一創造性水平的發明創造才能取得專利。聯系與交叉:1、在對記載專利信息的技術資料或專利申請文件的保護方面,存在著作權和專利權的交叉保護。2、在外觀設計專利中存在專利權與著作權的交叉保護。3.如何看待著作權的自動產生原則答:(1)、著作權屬一于私權,與商標權,專利權不同的是,人們普遍認為其是自然權利,而不是法定權利,這是著作權自動產生,商標權、專利權卻要經過行政部門登記注冊才能形成的原因之一。從這個角度上看,著作權與物權有很大的類似,只是其具有人身屬性。(2)、著作權具有很強的人身屬于性,很多作者出于各種各樣的原因,不愿意公開其作品。如果不是自動產生的話,其他人在未經過作者同意的情況下,擅自公開作者的作品或利用此作品從事盈性活動等,會對作者產生很大的傷害(特別是對作者的人身權),作者卻束手無策。所以說自動產生原則對保護好作者的合法權益起到很大的作用。4.簡述作品的特征答:a、作品是人類的智力創作成果,非智力性的勞動成果不屬于作品的范疇;b、屬于作品范疇的智力創作成果僅限于文學、藝術和科學領域,并不是人類一切領域的智力成果都為著作權法保護。5.簡述著作人身權的特征及內容答:著作人身權是指作者對其作品所享有的以精神利益為內容的權利,是作者基于創作所享有的一種使其人格、作品受到尊重的權利,具有強烈的人身屬性。內容:(1)發表權:是指決定作品是否公之于眾的權利,在著作人身權中處于首要的地位。(2)署名權;是指表明作者身份,在作品上署名的權利。行使署名權的實質是要求他人承認作者的身份。(3)修改權;是指作者享有的修改或授權他人修改其作品的權利。(4)保護作品完整權:是指保護作品不受歪曲、篡改的權利。6.簡述著作權的取得答:著作權的取得,亦指著作權的產生,是公民或法人依據一定的法律事實或客觀事實獲得著作權法的保護,享有著作人身權和著作財產權。著作權取得主要有以下幾種原則:自動取得原則、登記取得原則、以物質形式固定取得原則、以著作權標記取得原則。我國采用“自動取得”作為著作權取得的基本原則。7.簡述鄰接權與著作權的區別答:一方而,傳播者的創作勞動不僅體現在藝術上,但更多的是借助技術手段,與作品的創作存在本質區別;另一方而,傳播者創造性的勞動必須以作品為基礎,與他人的作品不可分離,他們的勞動成果是把作品以一種新的形式表現出來。因此,傳播者傳播作品而產生的權利是從屬于作品創造者的著作權的。基于作品傳播者權利與著作權的這種特殊關系,設定了鄰接權,又將鄰接權的有關規定納入著作權法之中。8.簡述著作權法第22條第1款第2項中的“適當引用”的具體含義答:構成適當引用的條件包括:一是引用目的應限于介紹、評論某一作品或說明某一問題,而不是為了再現他人作品。二是引用的量必須適當,即引用部分不能構成引用者自己作品的主要部分或者實質部分。三是引用的對象只能是他人已發表的作品,尚未發表的作品不能擅自引用。四是引用他人作品應當說明作品的出處和作者姓名,否則就會成為抄襲、剽竊,侵犯作者的署名權三、案例分析題李某(溥儀遺孀)曾與賈某是鄰居,賈某曾幫李某整理溥儀的日記及其他的遺留文字,并整理李某的一些口述資料,后以署名“李某”、“賈某整理”的方式的將有關整理資料的文章發表于雜志上。后來李某又與王某合作,并將溥儀日記、其他文稿及出自賈某手筆的整理資料(約二萬多字)全部交給王某,王某在上述材料基礎上完成了溥儀的后半生一書。一此同時,賈某自費采訪三百多人,查閱大量檔案材料,并在此基礎上完成了末代皇帝的后半生一書。為此,李某和王某向法院提起為所欲為,認為賈某的末代皇帝的后半生一書,抄襲了溥儀的后半生一書,達70%以上,侵犯了其著作權,要求被告公開賠禮道歉、銷毀存書,停止侵害、賠償損害等。被告賈某辯稱:末代皇帝的后半生一書是自己根據調查、收集的歷史資料獨立完成的,不存在抄襲;相反的是,王某使用被告的整理成果用于溥儀的后半生一書中,已構成侵權。問題:末代皇帝的后半生一書的著作權應當屬于誰?為什么?答:應當屬于被告賈某所有。因為賈某使用的材料屬于歷史資料,而作為歷史資料的素材,原則上屬于共有領域的財富,不應當受著作權法保護,任何人都可以利用。對于本案中的末代皇帝的后半生和溥儀的后半生兩書,由于對象是同一個,所參考的歷史資料很多是同樣的,因此內容上不可避免有相同或相似之處,但不能就此認定一定存在抄襲,也不能因為自己寫過溥儀的事情就禁止別人再寫。第二部分 專利法一、名詞解釋1.職務發明:是指對發明人、設計人為執行單位的任務或主要利用單位的物質條件所作出的發明創造,經申請獲得專利權的單位。2.先申請制:是指當有兩個或兩個以上的人就同一發明創造申請專利時,以提出專利申請的時間先后為準,對最先提出申請的人授予專利權。3.優先權:即專利權的授予并不完全按發明創造在該國提出專利申請的實際申請日的先后順序。4.發明:是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。5.實用新型:是指對產品的形狀、構造或者它們的結合所提出的適于實用的新的技術方案。6.外觀設計:是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業上應用的新設計。二、簡答題1.簡述我國專利權主體資格答:(l)非職務發明的專利主體:權利人只能是自然人,專利技術只能是非職務發明創造。(2)職務發明的專利權主體:申請和獲得專利權的只能是單位,獲得專利的技術必須是發明人、設計人的職務發明(3)共同發明的專利權主體:必須是兩個或兩個以上的人(或單位)因共同發明創造形成的權利共有。(4)委托發明的專利權主體:委托發明的專利申請權及專利權可以由委托方和受托方通過協議來確定歸屬,歸屬的形式多樣;當委托方和受托方沒有訂立協議,或者雖有協議但沒有確定委托發明的權利歸屬時,發明創造的權利屬于完成發明創造的單位或個人,即受托單位或個人。2.簡述職務發明創造和委托發明的權利歸屬答:職務發明創造的權利歸屬:(1)發明人、設計人必須是單位的工作人員:單位的工作人員既可以是單位的各級負責人,也可以是一般員工。認定單位工作人員的唯一依據就是發明人、設計人是否與單位形成勞動關系。(2)發明人、設計人必須是因職務或利用職務的便利條件所作出的發明創造。執行本單位任務所作出的發明創造:屬于本職土作范圍內的發明創造,本職上作一般參照土作人員的職務、責任范圍和土作目標等加以確定;履行本單位交付的本職工作之外的任務所作出的發明創造,主要指單位因短期或臨時工作任務;退職、退休或者調動土作后一年內作出的,與其在原單位承擔的本職上作或者分配的任務有關的發明創造。利用本單位的物質條件所完成的發明創造:物質條件是指資金、設各、零部們幾、原材料或者不對外公開的技術資料等,其中不對外公開的技術資料包括技術檔案、設計圖紙、新技術信息等。委托發明的專利權主體:委托發明的專利申請權及專利權可以由委托方和受托方通過協議來確定歸屬,歸屬的形式多樣;當委托方和受托方沒有訂立協議,或者雖有協議但沒有確定委托發明的權利歸屬時,發明創造的權利屬于完成發明創造的單位或個人,即受托單位或個人。3.試析發明與外觀設計、實用新型的區別答:發明與實用新型的差異有:(1)實用新型僅是一種“小發明”,法律對其創造性的要求低于發明。(2)客體范圍:發明的客體范圍包括產品發明、方法發明、改進發明,產品發明可以是任何形式的產品,而實用新型僅限于有一定形狀和構造的產品,沒有一定形狀和構造的產品和方法不屬于實用新型的客體范圍。(3)專利取得的程序:實用新型專利采用注冊登記制,一般只審查形式,而不對其進行實質審查;發明專利則須經過形式審查和嚴格的實質審查。(4)保護期限:實用新型專利的保護期較發明專利短的多。外觀設計專利的目的、保護對象和保護范圍與發R、實用新型專利有明顯差異。外觀設計是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業上應用的新設計。4.簡述不受專利法保護的智力成果答:包括下面三類(l)對影響公共秩序、違反國家法律和社會公德的發明創造不授予專利權;(2)基于保護本國經濟和技術利益的考慮,排除某些技術領域的發明創造于專利保護范圍之外;(3)某些不屬于發明創造的項目,由于其易與發明創造混淆,因此,許多國家的專利法明確規定對這些項目不授予專利權。5.簡述授予外觀設計專利的實質條件答:(1)新穎性;是指在現有的外觀設計中沒有相同的外觀設計存在。(2)獨創性:是指外觀設計應當與申請日(或優先權日)以前在國內外出版物上公開發表或者在國內公開使用過的外觀設計不相近似,即與現有的外觀設計相比,應具有明顯的特點。(3)美感;是指能夠通過視覺引起心理上的愉悅。(4)適于工業應用:是指外觀設計本身及其所依附的產品能夠以上業的方法多次重復再現,大批量的生產。6.試論專利權的限制答:同其他知識產權一樣,專利權在許多方面是受限制的。這其中包括專利的時間限制和專利權實施中的限制。具體來說:一、保護期的限制專利權在時間上是有限制的,專利法對于發明專利權的保護期規定為20年,自專利申請之日起計算;實用新型和外觀設計專利權的保護期為自專利申請之日起10年。二、不視為侵犯專利權的行為1)權利用盡。是指當專利權人自己制造或者許可他人制造的專利產品上市經過首次銷售之后,專利權人對這些特定產品不再享有任何意義上的支配權,即購買者對這些產品的再轉讓或者使用行為,不視為侵犯專利權。2)先用權。是指在專利申請日前已經開始制造與專利產品相同的產品或者使用與專利技術相同的技術,或者已經做好制造、使用的準備的,依法可以在原有范圍內繼續制造、使用該項技術。3)臨時過境。當交通工具臨時通過一國領域時,為交通工具自身需要而在其設備或裝置中使用有關專利技術的,不視為侵犯專利權。4)實驗性使用。為了科學研究和實驗使用專利技術,以及為課堂教學而演示專利技術等非營利性實施專利的行為均不屬侵權行為。三、不承擔賠償責任的行為為生產經營目的使用或者銷售不知道是未經專利權人許可而制造并售出的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品,能證明其產品合法來源的,不承擔損害賠償責任。四、專利的強制許可第三部分 商標法一、名詞解釋1.防御商標:是指同一商標所有人將與其注冊商標相同的商標,在非同種或非類似商品或服務上分別申請注冊并經核準的商標。2.聯合商標:是指同一商標所有人在自己生產經營的同種或同類商品上注冊若干近似商標。3.注冊商標與未注冊商標:注冊商標是指使用人依照商標法規定的條件和程序向商標局提出注冊申請,經查核準而取得商標專利權的行為。未注冊商標是指使用人未依照商標法規定的條件和程序向商標局提出注冊申請,但已使用的商標。4商標異議:是指任何人認為商標局初步審定的商標不符合法定條件,提出不應給予核準注冊的意見,并要求撤銷初步審定的商標的事實。5.注冊商標爭議:是指申請在先的商標專用權.人認為他人注冊的商標,與其在同一種或者類似商品上的商品相同或者近似,自該商標核準注冊之日起5年內,向商標評審委員會申請裁定其與申請在后的商標注冊人之間的權利爭端,井由商標評審委員會作出裁決的程序。6.注冊不當商標:是指違反商標法禁用條款,或者以欺騙及其他不正當手段取得注冊的商標。7.注冊商標的撤銷:是指商標注冊人由于違反商標法律規定或不使用商標,而由商標局采取行政強制手段終止其商標權的法律行為。8.注冊商標的注銷:是指商標注冊人由于自愿放棄其商標權等原因,而由商標局以注銷的形式終止其商標權的法律行為。9.商標權窮竭:是指商標注冊人或其許可生產的人一旦將使用注冊商標的商品投放市場出售后,商標權即告用盡,在商品的外觀或品質未經改變的條件下,第三人在本國合法出售的這些商品上使用該注冊商品進行轉售時,不構成商標侵權,商標注冊人或被許可使用人無權阻止其在這些商品上繼續使用同一商標。10.反向假冒:即利用他人的質優價廉的商品,為假冒者自己創造牌子。11.馳名商標:在市場上享有較高的聲譽井為相關公眾所熟悉的注冊商標。二、簡答題 1.簡述我國商標注冊的原則(1)一件商標一份申請的原則。(2) 同一申請中的先申請原則。(3) 同日申請中的先使用原則。2. 簡述我國商標注冊的程序 答:(l)商標杳詢商標查詢是指商標注冊申請人或其代埋人在提出注冊申請前,對其申請的商標是否與再先權利商標有無相同或近似的查詢工作。查詢不是商標申請注冊的必經程序,查詢的范圍以查詢之日起已進入商標局數據庫的注冊商標和申請中商標為限,并且不含處于評審狀態的在先權力信息,結果不具法律效力,僅僅作為參考,并不是商標局核準或駁回該申請的依據。(2)商標審查商標審杳分形式審杳和實質審杳。商標形式審查(3一4個月),確立申請日十分重要,由于我國商標注冊采用申請在先原則,一旦發生申請日的先后成為確定商標權的法律依據,商標注冊的申請日以商標局收到申請書件的日期為準,商標局受到商標申請書對于符合形式要件的申請書發放受理通知書。商標實質審查(12個月),商標實質審杳是商標注冊主管機關對商標注冊申請是否合乎商標法的規定所進行的檢杳.資料檢索.分析對比.調查研究并決定給予初步審定或駁回申請等一系列活動。在此期間,在該商標未獲準注冊以前,請不要在使用中標注注冊標記(如:“注冊商標”、“®”等),可以標記“TM。另外,在未核準注冊以前,帶有該商標的商品及包裝物,或商標標識不宜一次制作過多,以防因注冊受阻而造成不必要的損失。(3)初審公告商標的審定是指商標注冊申請經審查后,對符合商標法有關規定的,允許其注冊的決定。并在商標公告中予以公告。初步審定的商標自刊登初步審定公告之日起三個月沒有人提出異議的,該商標予以注冊,同時刊登注冊公告。三個月內沒有人提出異議或提出異議經裁定不成立的,該商標即注冊生效,發放注冊證。3.簡述商標權人的權利和義務答:一、權利1)、商標權人擁有使用其商標的專有權利。商標的使用包括產品的生產者或銷售者在產品或者產品的包裝上直接使用,還包括服務的提供者在服務場所的使用。不僅如此,在廣告中宣傳自己的商標也是一種使用方式。2)、商標權人有許可證或禁止他人使用其商標的權利。3)、商標權人有權處分其商標權。商標權人對于自己的商標權的處分可以是多方而的,比如轉讓、放棄等。二、義務繳納.各項費用的義務標明注冊標記的義務保證商品質量的義務依法使用注冊商標的義務4.簡述商標權的許可使用。答:概念:是商標注冊人即商標權人享有的一項重要的權利內容,指的是商標權人根據法律的規定,通過合同的方式,將其注冊商標允許他人使用的一種制度。意義:理論意義是使得商標權權利結構更加完善和科學。實踐意義是:第一,可保證注冊商標不會因注冊人本人連續幾年不使用而被撤銷,因為被許可人的使用也是商標法規定的使用方式;第二,可以充分發揮其注冊商標的作用,提高商標聲譽,擴大企業影響力:第三,可以使注冊商標權人獲得使用費。形式:包括獨占許可、排他許可、普通許可。5.簡述注冊商標被撤銷的情形答:商標注冊人有下列情況之一,又在期限內拒不改正的,由商標局撤銷其注冊商標:(1)自行改變注冊商標的文字、圖形或者其組合的;(2)自行改變商標注冊人名義、地址或者其他注冊事項的;(3)自行轉讓注冊商標的;(4)涂改注冊商標證的;(5)對注冊商標核定使用的商品粗制濫造,以次充好,損害消費者利益的;(6)非因不可抗力,注冊商標聯系3年停止使用的;(7)有其他足以導致撤銷注冊商標的原因的。6. 簡述對馳名商標的認定答:馳名商標的認定是對馳名商標提供特殊保護的前提,它涉及到認定機構、認定標準和認定方式。1)認定機構;必須由國家規定的機關進行,我國商標法規定:國務院工商行政管理局商標局主管全國商標注冊和管理工作。2)認定標準:我國主要從7各方面考慮:一是使用該商標的商品在中國的銷售量及銷售區域;二是使用該商標的商品近3年來的年產量、銷售額、利潤、市場占有率等主要經濟指標,以及在同行中的排名;三是使用該商標的商品在外國的銷售量及銷售區域;四是廣告的發布情況;五是商標的最早使用及其連續使用的時間;六是該商標在中國及外國注冊的情況;七是能證明馳名商標的其他情況。3)認定方式:包括主動認定與被動認定。主動認定是指發生權益糾紛之前,行政主管機關應申請人的申請,對其商標是否為馳名商標作出認定,又稱為事前認定。被動認定是指在發生權益糾紛之后,應申請人的請求,有關認定機構(法院或行政主管機構)對其商標是否為馳名商標作出認定,又稱為事后認定。三、案例分析題北京A服裝廠向中國商標局申請了“名媛”牌服裝注冊商標,并于2001年5月1日獲得核準注冊。武漢B服裝廠想通過使用北京A服裝廠的“名媛”牌商標,銷售自己生產的服裝。2005年5月1日,北京A服裝廠與武漢B服裝廠簽訂了“名媛”注冊商標的使用許可合同。問題:(1)雙方的注冊商標使用許可合同期限最長不能超過多少年?為什么?(2) 雙方簽訂合同后,北京A服裝廠應承擔哪些法定責任?武漢B服裝廠應承擔哪些法定責任?答:(1)雙方的注冊商標使用許可合同的期限最長不能超過6年。因為商標法對注冊商標的保護期為10年。北京A服裝廠和武漢B服裝廠簽訂合同時,商標權只剩下6年時間的保護期。所以雙方的注冊商標使用許可合同不能超過商標權的有效期限6年。(2)雙方簽訂合同后,北京A服裝廠應承擔哪些法定責任?武漢B服裝廠應承擔哪些法定責任?答:(2)根據商標
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