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文檔簡介
PAGE頁碼44全國《法考》試卷一第二次月底檢測卷(含答案及解析)一、單項選擇題(共40題,每題1分,每題的備選項中,只有一個最正確或最符合題意)。1、下列有關公民權利能力的表述,有哪一項是錯誤的?A、權利能力是公民構成法律關系主體的一種資格B、所有公民的權利能力都是相同的C、公民具有權利能力,并不必然具有行為能力D、權利能力也包括公民承擔義務的能力或資格【參考答案】:B【解析】:公民的權利能力和行為能力由權利能力和行為能力的概念及兩者之間區別可以看出,選項A、C、D是正確的。2、下列個人所得稅應納稅額的計算方法哪一項是正確的?()A、工資、薪金所得,以每月收入額減除費用1600元后的金額為應納稅所得額B、稿酬所得,每次收入不超過4000元的,減除費用800元;4000元以上的,減除20%的費用,其余額為應納稅所得額C、財產轉讓所得,以轉讓財產的收入額減除財產原值后的余額,為應納稅所得額D、利息、股息、紅利所得、偶然所得和其他所得,以每次收入額減去合理費用后,為應納稅所得額【參考答案】:B【解析】:《個人所得稅法》第6條。《個人所得稅法》2007年第二次修訂后,將工資、薪金所得的起征點由1600元提到2000元,所以A選項不正確。財產轉讓所得,以轉讓財產的收入額減除財產原值和合理費用后的余額。為應納稅所得額。利息、股息、紅利所得,偶然所得和其他所得,以每次收入額為應納稅所得額,不需要減除費用。3、礦工丁某在看管礦井通風設備時,私自折卸其中的一些零部件歸己所有,不顧可能會損壞設備的正常功能,結果導致整個設備工作失靈,使井下千余名礦工的身體健康造成損失,并使礦場的正常生產秩序被破壞,經濟損失近萬元。丁某的行為屬于下列哪種性質?A、盜竊罪B、故意毀壞財物罪C、以危險方法危害公共安全罪D、過失以危險方法危害公共安全罪【參考答案】:C【解析】:見《刑法》第115條。破壞礦井通風設備屬于危害公共安全的其他方法,主觀上是間接故意,實施這一違法行為而放任另一犯罪結果發生。本案屬于盜竊罪與以危險方法危害公共安全罪的想象竟會犯,應擇一重罪處罰。4、法的形式,是指法的內容的表現方式。以成文法為例,可以分為等幾個層次。①法律術語②法律條文③規范性法律文件④法律匯編⑤法典⑥立法體系A、①②③④⑤⑥B、①②③⑤⑥C、②③④⑤⑥D、②③⑥【參考答案】:D【解析】:本題考的是法的形式。法的形式,是指法的內容的表現方式,是法的內容構成要素的外在結構和組織形態。成文法可以分為法律條文、規范性法律文件和立法體系三個層次。其中,法律條文又可分為規范性法律條文和非規范性法律條文。綜上所述,D項正確。5、中國甲公司以CIF價向德國乙公司出口一批工藝制品,雙方選擇適用2010年《國際貿易術語解釋通則》,甲公司向中國人民保險公司投保了一切險,并規定以信用證方式支付。甲公司在規定的期限內在指定的中國某港口裝船,船公司簽發了提單,甲公司取得單據后辦理了議付。第二天,甲公司接到德國乙公司來電,稱裝貨的海輪在海上失火,工藝制品全部燒毀,要求甲公司出面向中國人民保險公司提出索賠,否則要求甲公司退還全部貨款。依國際慣例及中國《海商法》,下列選項哪項是正確的?()A、乙公司應向中國甲公司提出索賠B、乙公司應向保險公司提出索賠C、乙公司應向船公司提出索賠D、該案貨物的風險是在裝貨港船舷轉移【參考答案】:B【解析】:A錯,因為貨物的損失與甲公司無關。B正確,當貨物在裝運港越過船舷時,貨物的風險已從甲公司轉移給了乙公司,因此,應由乙公司向保險公司提出索賠。c錯,依《海商法》的規定,船方對火災是免責的,因此,乙公司不應向船公司提出索賠。D錯,在CIF術語下,貨物的風險以貨物在裝運港口被裝上船時為界,風險轉移不再設定“船舷”的界限。6、爐工于某與王某不和,一日二人又發生爭執,于某懷恨在心。當日夜里,于某將鍋爐的水表打壞,鍋爐不再加水持續干燒,估計鍋爐會在王某接班后5分鐘內爆炸。果然發生爆炸,不僅王某被炸死,而且鍋爐房被炸毀。并導致附近的一間民房倒塌,死傷數人。對于某的行為應如何認定?A、故意殺人罪B、爆炸罪C、故意破壞財物罪D、以其他危險方法危害公共安全罪【參考答案】:B【解析】:以殺人的故意采用爆炸的方法,危害公共安全的,應以爆炸罪定罪處罰。7、下列選項中哪項不是我國社會主義法的淵源的組成部分?A、《聯合國國際貨物銷售合同公約》B、《中華人民共和國治安管理處罰條例》C、《中華人民共和國刑法修正案》D、《最高人民法院關于審理行政賠償案件若干問題的規定》【參考答案】:D【解析】:司法解釋不是我國社會主義法的淵源的組成部分。8、下列關于《國法大全》的判斷錯誤的是哪一項?()A、《查士丁尼法典》是《國法大全》的一部分B、《國法大全》是羅馬國家的第一部成文法C、《國法大全》的問世標志著羅馬法已經發展到最發達、最完備的階段D、《國法大全》中的一部分包括歷代羅馬著名法學家的學說著作和法律解答【參考答案】:B【解析】:《國法大全》《十二表法》是羅馬國家第一部成文法。D項表述的是《查士丁尼學說匯纂》的內容,屬于《國法大全》的一部分。9、某酒廠廠長甲某組織本廠職工,在本廠生產的偽劣酒上貼上他人已經注冊的名牌酒標,造成被假冒商標的廠家信譽大跌,市場萎縮,使該名牌酒廠瀕臨破產。甲某的行為已構成:()A、非法經營罪B、假冒注冊商標罪C、生產、銷售偽劣產品罪D、BC中從一重罪處罰【參考答案】:D考點:罪與罪的區別【解析】行為人在同一種商品上即假冒了他人的注冊商標同時該商品又構成偽劣產品的情形,兩罪發生交織、重合,符合刑法中牽連犯的構成,從一重罪。10、司機田某貪污貨物價值2萬元,后又交通肇事,將A國留學生馬丁撞死,被人民法院判處有期徒刑12年,對田某的這一制裁體現的是?A、法的政治職能B、法的經濟職能C、法在執行社會公共事務方面的職能D、法的對外職能【參考答案】:A【解析】:所考知識點為法的職能。法的職能是指法所承擔的任務或作用,它是法的本質和特征的一種質的反映。法主要有以下幾方面的職能:法的政治職能;法的經濟職能;祛在執行社會公共事務方面的職能。用刑罰來制裁犯罪屬于法的政治職能。11、資本主義進入壟斷時期產生的第一部現代資產階級憲法是哪一部?()。A、1919年《魏瑪憲法》B、1787年美國憲法C、1791年法國憲法、D、英國1689年《權利法案》【參考答案】:A【解析】:「考點」對世界重要憲法的記憶與理解「解析」英國是近代憲政運動的策源地,英國憲法被稱為是近代憲法之母,1689年頒布的《權利法案》限制了君主的權力,提高了國會的地位,還規定了臣民享有的一系列權利,是自由資本主義時期的一部最早的憲法性文件,卻不是壟斷時期的憲法。因此D選項不當選。至于B選項,1787年美國憲法,它是美國資產階級革命的產物,對于反對封建專制制度和發展資產階級民主有其特殊的歷史地位和重要影響,因此它也是自由資本主義時期反對封建制的產物,而非壟斷時期憲法。至于C選項。1791年法國憲法,它是法國第一部資產階級憲法,是在法國大革命時期頒布的第一部憲法,因此它也是自由競爭時期的憲法。因此,用排除法也可知正確答案是A、1919年《魏瑪憲法》是德國第一部資產階級共和制憲法,同時也是資本主義進入壟斷時期產生的第一部現代資產階級憲法。12、張某是一家出售藝術品商店的老板。一日受朋友之托,代售一幅署名許悲鴻的畫作。張某經鑒定后確認是贗品。但礙于情面,仍代為售出。對于張某的行為應如何認定?A、構成侵犯著作權罪B、構成銷售侵權復制品罪C、既構成了侵犯著作權罪,又構成銷售侵權復制品罪D、不構成犯罪【參考答案】:A【解析】:本題涉及侵犯著作權罪:(四)制作、出售假冒他人署名的美術作品的。銷售侵權復制品罪:以營利為目的,銷售明知是本法第217條規定的侵權復制品,違法所得數額巨大的。B項需要以營利為目的。13、違法行為的發生不是由行為者自由的意志,而是由客觀條件決定的,因而只能根據行為人行為的環境和行為的社會危害性來確定法律責任的有無和重輕。此種觀點屬于下列選項中的哪一種理論?A、規范責任論B、歷史責任論C、環境責任論D、社會責任論【參考答案】:D【解析】:關于法律責任的本質,西方法學有三種影響較大的理論,即道義責任論、社會責任論和規范責任論。它們分別以人的自由意志、客觀條件和法的規范作為規定法律責任的標準。本題題干的觀點認為違法行為的發生由客觀條件決定,主張根據行為人行為的社會環境和社會危害性來確認法律責任的有無和輕重,這是典型社會責任論的觀點。故D項為應選項。14、違法行為的發生不是由行為者自由的意志,而是由客觀條件決定的,因而只能根據行為人行為的環境和行為的社會危害性來確定法律責任的有無和重輕。此種觀點屬于下列選項中的哪一種理論?()。A、規范責任論B、歷史責任論C、環境責任論D、社會責任論【參考答案】:D【解析】:「考點」法律責任「解析」環境責任論是一個干擾項,沒有這一說法。道義責任論以哲學和倫理學上的非決定論亦即自由意志論為理論基礎,它假定人的意志是自由的,人有控制自已行為的能力,有自覺行為和行使自由選擇的能力,由此推定,違法者應對自己出于自由意志作出的違法行為負責,應該受到道義上的責難。規范責任論認為,法律體現了社會的價值觀念,是指導和評價人的行為的規范。它對符合規范的行為持肯定(贊許)的態度,對違反規范的行為持否定(不贊許)的態度。否定的態度體現在法律責任的認定和歸結中,這種責任就是法律規范和更根本的價值準則評價的結果,因此,行為的規范評價是法律責任的本質。只有社會責任論認為違法行為的發生是由客觀條件決定的,確定行為人法律責任的根據是行為的社會危害性。15、某縣土管局批準了陳某建房申請,陳某房子建好后,某縣水利局因其為違章建筑責分拆除。陳某以縣水利局為被告提起行政訴訟,人民法院受理后應按下列哪種方式辦理?A、應追加縣土管局為被告,并通知其參加訴訟B、應通知縣主管局作為共同原告參加訴訟C、應通知縣土管局以第三人的身份參加訴訟D、應通知縣土管局以證人的身份參加訴訟【參考答案】:C【解析】見《行政訴訟法解釋》第23條、第24條16、某國甲公司與中國乙公司訂立買賣合同,概括性地約定有關爭議由“中國貿仲”仲裁,也可以向法院起訴。后雙方因違約責任產生爭議。關于該爭議的解決,依我國相關法律規定,下列哪一選項是正確的?A、違約責任不屬于可仲裁的范圍B、應認定合同已確定了仲裁機構C、仲裁協議因約定不明而在任何情況下無效D、如某國甲公司不服仲裁機構對仲裁協議效力作出的決定,向我國法院申請確認協議效力,我國法院可以受理【參考答案】:B【解析】:國際商事仲裁A項考查仲裁范圍。根據最高人民法院《關于適用<中華人民共和國仲裁法)若干問題的解釋》(以下簡稱《仲裁法解釋》)第2條的規定:“當事人概括約定仲裁事項為合同爭議的,基于合同成立、效力、變更、轉讓、履行、違約責任、解釋、解除等產生的糾紛都可以認定為仲裁事項。”故此違約責任屬于可仲裁范圍,A項錯誤。B項考查仲裁機構的選擇。《仲裁法解釋》第3條規定:“仲裁協議約定的仲裁機構名稱不準確,但能夠確定具體的仲裁機構的,應當認定選定了仲裁機構。”“中國貿仲”指中國國際經濟仲裁委員會,故應當認定合同確定了仲裁機構。B項正確。C項考查仲裁協議約定不明的效力。仲裁協議因約定不明而在任何情況下無效說法過于絕對,有些情況可以認定為有效的,如上引第3條。故C項錯誤。D項考查仲裁協議效力。《仲裁法解釋》第13條第2款規定:“仲裁機構對仲裁協議的效力作出決定后,當事人向人民法院申請確認仲裁協議效力或者申請撤銷仲裁機構的決定的,人民法院不予受理。”如某國甲公司不服仲裁機構對仲裁協議效力作出的決定,向我國法院申請確認協議效力,我國法院不予受理,D項不正確。需要注意的是,《仲裁法解釋》第7條規定,當事人約定爭議可以向仲裁機構申請仲裁也可以向人民法院起訴的,仲裁協議無效。故合同雖確定了仲裁機構,但由于同時約定了向法院訴訟,故此仲裁條款無效。但一方向仲裁機構申請仲裁,另一方未在仲裁法第20條第2款規定期間內提出異議的除外。17、下列哪個行為屬于狹義上的法的執行?()。A、某市人民檢察院依法對犯罪嫌疑人李某提起公訴B、某市中級人民法院依法對被執行人張某執行生效的民事判決C、某監獄依法對罪犯王某執行死刑D、某市公安局依法對擾亂社會秩序的白某實行治安處罰【參考答案】:D【解析】:「考點」法的執行「解析」法的執行,又稱執法,有廣義、狹義之分。廣義的法的執行,是指國家行政機關、司法機關及其工作人員按照法定職權、程序貫徹實施法律的活動。狹義的法的執行,專指國家行政機關及其工作人員依照法定職權、程序貫徹實施法律的活動。即通稱的行政執法.只有D項的主體為行政機關。18、在一行政訴訟案中,被告方某行政機關委托劉律師擔任訴訟代理人。劉律師為使案件勝訴,訴訟期間調查收集了充分的證據材料。下列關于劉律師做法的選項哪個正確?A、合適,因為劉律師有自行調查收集證據的權利B、合適,因為劉律師需要代為承擔舉證責任C、不合適,因為劉律師無自行調查收集證據的權利D、不合適,因為劉律師的調查未經人民法院同意【參考答案】:D【解析】行政訴訟證據制度中的證據收集。在行政訴訟中,被告不得自行向原告和證人收集證據,因為根據行政行為的實施程序,行政機關應當先取證、后裁決,在訴訟中,被告應當已經具備了作出裁決的依據,否則其在程序上已經違法。同時,如果允許被告在訴訟中可以取證,則不利于督促行政機關遵循先取證、后裁決的規則。所以《行政訴訟法》規定“在訴訟過程中,被告不得自行向原告和證人收集證據。”之所以用“自行”是針對第34條第1款的規定,即“人民法院有權要求當事人提供或者補充證據。”在訴訟中,作為被告訴訟代理人的律師同樣不能自行收集證據。因為根據委托代理的原理,委托人不享有的權利,自然就不能委托給代理人。本題中,依據《行政訴訟法》的有關立法規定,可以確定A、B項錯誤。至于C、D項,似乎二者都對,但D項更準確,因為“人民法院有權要求當事人提供或者補充證據。”即如果人民法院同意,可以解除被告和其訴訟代理人在行政訴訟中調查取證的禁止,劉律師的調查就是合法的。所以,我們認為正確選項應為D項19、關于司法和司法制度,下列哪一選項是正確的?A、效率是司法的內在要求和本質反映,是法治的靈魂和核心。強調的是盡可能地快速解決糾紛、多解決糾紛,盡可能地節省和充分利用各種司法資源B、從總體上看,司法具有解決糾紛的直接功能和調整社會關系、解釋和補充法律、形成公共政策、秩序維持、文化支持等間接功能C、根據現代司法的獨立性特點,一切案件或糾紛,一旦進入司法程序,由司法機關依法作出生效的判決、裁定或決定,任何機關和個人都不應再作處理D、德國和法國雖然政治制度相同。但德國建立了聯邦和州兩套法院機構,法國則建立了全國統一的法院機構【參考答案】:B【解析】:司法制度司法公正是司法的內在要求和本質反映,是法治的靈魂和核心,而司法效率描述的是司法活動的快慢程度,作為一個理論分析工具,強調的是盡可能地快速解決糾紛、多解決糾紛,盡可能地節省和充分利用各種司法資源。A選項認為司法效率是司法的本質,其認識是錯誤的。從總體上看,司法具有解決糾紛的直接功能和調整社會關系、解釋和補充法律、形成公共政策、秩序維持、文化支持等間接功能,B選項正確。根據現代司法終局性的特點,一切案件或糾紛,一旦進入司法程序,由司法機關依法作出生效的判決、裁定或決定,任何機關和個人都不應再做處理。C項將終局性的特點張冠李戴到獨立性的特點上,因此C項表述錯誤。德國設立6種法院,即憲法院、普通法院、勞工法院、行政法院、社會法院和財政法院,各成系統。除憲法法院外,其他5種法院的聯邦級法院組織組成聯合委員會,協調彼此工作。以德國的普通法院為例,其普通法院共分為四級:初級法院(Amts.gericht)、州法院(1andgericht)、州高等法院(Ober-1andesgericht)和聯邦法院(Bundesgerichtsbof)。因此,德國并非實行類似美國的聯邦和州兩套法院機構。法國是單一制國家,法院由全國統一設置,包括司法法院和行政法院兩個系統。故D項不正確。20、法律意識對于法治建設具有重要的作用,下列哪一選項沒有表達這一點?()。A、法律意識是懲罰犯罪的觀念依據B、法律意識是法律形成的思想和心理基礎C、法律意識是正確實施法律的思想保證D、法律意識是公民遵守法律的重要保證【參考答案】:A【解析】:「考點」法律意識的作用「解析」A項表達不正確,法律意識至多對預防犯罪有作用21、下列對行政機關工作人員以毆打或其他暴力方式侵犯公民人身權利行為的闡述,正確的是哪項?A、該行為屬于違法的具體行政行為B、受害人有權提起行政賠償訴訟C、受害人無權提起行政賠償訴訟D、造成公民身體傷害或者死亡的,受害人或其繼承人和其他有扶養關系的親屬有權提起行政賠償訴訟【參考答案】:D【解析】本題考察侵犯人身權的賠償范圍和請求權主體,B項過于絕對,在單選的情況下,只能選擇最佳答案D22、謝某、阮某與曾某在曾某經營的“皇太極”酒吧喝酒,離開時謝某從樓梯摔下,被扶起后要求在酒吧休息,第二天被發現已死亡。經鑒定,謝某系“醉酒后猝死”。該案審理中,合議庭對“餐飲經營者對醉酒者是否負有義務”產生爭議。劉法官認為,我國相關法律對此沒有明確規定,但根據德國、奧地利、芬蘭等國判例,餐飲經營者負有確保醉酒顧客安全的義務,認定曾某負賠償賁任符合法律保護弱者的立法潮流。依據法學原理,下列哪一說法是正確的?A、劉法官的解釋屬于我國正式法律解釋體制中的司法解釋B、劉法官在該案的論證中運用了有關法的非正式淵源的知識C、從法律推理角度看。經鑒定,謝某系醉酒后猝死一是推理的大前提D、從德國、奧地利、芬蘭等國家存在判例的情形看,這些國家的法律屬于判例法系【參考答案】:B【解析】:法律解釋、法律推理法律解釋因其解釋主體和解釋效力的不同可以分為正式解釋和非正式解釋兩種。所謂正式解釋,通常也叫法定解釋,是指由特定的國家機關、官員或其他有權解釋的人對法律作出的具有法律約束力的解答和說明。正式解釋一般分為立法解釋、司法解釋和行政解釋三種。非正式解釋,是指未經法律明確授權的機關、團體、組織或個人對法律作出的不具有法律約束力的解釋,通常分為學理解釋和任意解釋兩種。正式解釋中的司法解釋是指由國家最高司法機關在適用法律過程中對具體應用法律問題所作的解釋。包括審判解釋、檢察解釋和審判機關和檢察機關的聯合解釋。司法解釋由司法機關進行,而劉法官是未經法律授權的個人對法律的解釋,其解釋不具有約束力,不屬于正式解釋,因而他的解釋不屬于司法解釋,而是屬于任意解釋中的個人解釋。選項A錯誤,不當選。法律淵源分為正式淵源和非正式淵源兩種。一般認為,當代我國的非正式法律淵源主要包括習慣、判例、政策等。題中劉法官在我國相關法律沒有明確規定的情況下,根據德國、奧地利、芬蘭等國判例,認為餐飲經營者負有確保醉酒顧客安全的義務,屬于援引外國法的行為,運用了有關法的非正式淵源的知識。選項B正確,當選。法律人適用有效的法律規范解決具體個案糾紛的過程在形式上是邏輯中的三段論推理過程,即大前提、小前提和結論。所謂大前提,就是要選擇與確定于案件事實符合的法律規范,即尋找適合的法律規范;所謂小前提,是指查明和確認的案件事實;而結論則是指以整個法律體系的目的為標準。從兩個前提中推導出的法律決定或法律裁決。選項C中。“經鑒定,謝某系‘醉酒后猝死…是對事實的查明和確定,并不是適用法律規范,因此是推理的小前提,而非大前提。選項C錯誤,不當選。當今世界上主要存在英美法法系和大陸法系兩個基本法系。英美法系是以英國中世紀的法律,特別是以普通法(判例法)為基礎和傳統而產生和發展起來的法律的總稱。而大陸法系則是以羅馬法為基礎而形成的法律的總稱。制定法是大陸法系國家的主要的法律形式和正式的法律淵源,但是這并不意味著大陸法系國家中不能存在判例,如德國和意大利的憲法法院就形成了一套判例法,以及根據判例法衍生出一系列的規則。因此,從德國、奧地利、芬蘭等國家存在判例的情形,并不一定得出這些國家屬于判例法系的結論,相反,德國、奧地利和芬蘭都是典型的大陸法系國家。選項D錯誤,不當選。[難度系數]**23、“名例”作為總則,首次規定于哪部法律中?()。A、《晉律》B、《北齊律》C、《北魏律》D、《唐律》【參考答案】:B【解析】:《北齊律》【解析l《北齊律》將刑名、法例合并為名例,置于全律之首。24、下列關于侵犯公民生命健康權,造成死亡的,國家應支付的賠償金的有關表述哪個是錯誤的A、支付死亡賠償金、喪葬費B、死者生前撫養的無勞動能力人至死亡時止的生活費C、死者生前撫養的未成年人在18周歲以前的生活費D、死者其他無收入來源的家屬的生活費【參考答案】:D【解析】見國家賠償法第27條規定25、根據馬克思主義法學的基本觀點,下列表述哪一項是正確的?A、法在本質上是社會成員公共意志的體現B、法既執行政治職能,也執行社會公共職能C、法最終決定于歷史傳統、風俗習慣、國家結構、國際環境等條件D、法不受客觀規律的影響【參考答案】:B【解析】:A項否定了法的階級性。法的階級性是指:在階級對立的社會,法所體現的國家意志實際上是統治階級的意志。C項否定了法的物質制約性。法的物質制約性是指法是由一定社會物質生活條件所決定的。這里所說的“物質生活條件”是指與人類生存條件相關的物質資料的生產方式、地理環境、人口的增長及其密度等諸多方面,其中主要是統治階級建立政治統治所賴以生存的經濟基礎。法的物質制約性同法的階級性相比較,則是更深層次的本質屬性。它是法產生與存在的客觀基礎。D項明顯錯誤。馬克思主義法學對法所作的科學揭示,表明了法與客觀規律有著密切的聯系,表明了法作為一種社會現象是受客觀規律支配的。B項是對馬克思主義法學觀的正確理解。26、下列哪一項不是國際經濟法的淵源?()A、《聯合國國際貨物銷售合同公約》B、《海關法》C、中國交通安全法規D、2010年《國際貿易術語解釋通則》【參考答案】:C【解析】:A是國際公約,屬于國際經濟法的淵源。B雖然是中國的國內立法,但由于海關法是具有涉外因素的縱向國內立法,也是國際經濟法的淵源。C中的交通法規不屬于國際經濟法的淵源。D是國際商業慣例,因此也是國際經濟法的淵源。本題是否定命題,答案為C。27、李某為了牟利,未經著作權人許可,私自復制了若干部影視作品的VCD,并以批零兼營等方式銷售,銷售金額為11萬元,其中純利潤6萬元。李某的行為構成何罪?A、銷售侵權復制品罪B、侵犯著作權罪C、非法經營罪D、生產、銷售偽劣產品罪【參考答案】:BB非法經營罪,特指未經許可的或未經批準的經營行為,本題中的盜版行為是違法犯罪行為,不可能經過許可或批準。故不選C.本題中VCD不屬于偽劣產品,違反的不是產品質量管理法規,故不選D.根據《最高人民法院關于審理非法出版物刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第二條的規定,以營利為目的,實施刑法第二百一十七條所列侵犯著作權行為之一,個人違法所得數額在五萬元以上的,屬于“違法所得數額較大”,構成侵犯著作權罪。該《解釋》第五條規定,實施刑法第二百一十七條規定的侵犯著作權行為,又銷售該侵權復制品,違法所得數額巨大的,只定侵犯著作權罪,不實行數罪并罰。也就是說,侵犯著作權罪吸收了銷售侵權復制品罪。所以A選項不選。28、下列有關法的特征的表述哪項是錯誤的?A、法是以權利義務為內容的社會規范B、就性質而言,法律和道德等其他社會規范的性質是完全相同的C、法是具有普遍性的社會規范D、法是以國家強制力為后盾保證實現的社會規范【參考答案】:B【解析】:法的特征包括以下幾個方面:(1)法是調整人的行為的社會規范。但作為調整行為的社會規范,法律又不同于其他社會規范。法律是一種以公共權力為后盾的、具有特殊強制性的社會規范。而道德、宗教等社會規范則建立在人們的信仰或確信的基礎上,通過人們的內心起作用。(2)法是由公共權力機構制定或認可的具有特定形式的社會規范。(3)法是具有普遍性的社會規范。(4)法是以權利義務為內容的社會規范。(5)法律是以國家強制力為后盾,通過法律程序保證實現的社會規范。依上可知,A、C、D項中的說法都是正確的,B的說法是錯誤的。29、根據我國憲法的規定,連續任職不得超過()。A、國務院總理、副總理、國務委員、各部部長以及國務院秘書長B、國家主席、國務院總理、全國人大常委會委員長、全國人大常委會委員C、國家主席、國務院總理、全國人大常委會委員長、中央軍委主席及中央軍委其他組成人員D、國家主席、國務院總理、全國人大常委會委員長、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長【參考答案】:D【解析】:「考點」我國國家領導人的任職期限「解析」根據我國憲法的規定,國家主席、國務院總理、全國人大常委會委員長、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長均有連續任職不得超過兩屆的規定,以避免任職上的終身制。因此選D、30、2005年6月2日,犯罪嫌疑人王某在其岳母家玩耍時,無意間發現抽屜里有一張他人出具給其岳母的借條,金額為五千元。王某于是將該借條盜走。同年6月7日,王某找到債務人,稱是岳母讓自己來收錢的。債務人認識王某,知道他是債權人的女婿,于是將5千元現金支付給王某。案發后,王退出全部贓款。王某的行為構成:A、詐騙罪B、盜竊罪C、盜竊罪和詐騙罪二罪D、侵占罪【參考答案】:B【考點】本案認定的關鍵是要分清盜竊借條與兌現借條的行為性質。兌現借條是完全實現盜竊目的后續行為,屬于盜竊犯罪的一個環節。兌現借條行為不能認定為詐騙犯罪。【解析】首先,要認清借條是否為有價證券。從現行法律的規定看,沒有明確借條是否為有價證券,那么只有從分析有價證券的特征入手來衡量借條的性質。所謂有價證券,是指標有票面金額,代表一定財產所有權或債權的書面憑證,它證明并代表持券人的財產權益,即擁有一定財產所有權或債權。如國庫券、公債券、公司債權、股票、提單、倉單、匯票、本票、支票等。這類證券本身沒有價值,但由于其代表一定量的財產權利,持有者可憑其直接取得一定量的商品、貨幣或利息、股息,因而客觀上也就具有交易價格,故稱為有價證券,一般具有固定格式。對于有價憑證、有價票證、有價證券,付款機構是見票付款,而不論持票人是否為票面所記載的權利人,也不會對債權債務關系是否成立提出異議。借條是證明當事人之間債權債務關系的一種書面形式。借條本身沒有價值,但它代表一定的價值,是可以實現權利的憑證,所以借條具備有價證券的特征,應按有價證券對待。在本案中,犯罪嫌疑人王某基于非法占有的故意實施了兩個行為,一是盜竊了借條,二是騙得債務人的信任獲得了五千元。從先前的分析可知道借條屬于有價證券,王某盜竊了借條后可以向債務人主張權利,從而可以實現借條的權利,如果沒有能實現權利則不能作為犯罪論處。王某持借條向債務人收款,債務人完全是因為認識王某,并知曉王某與債權人的親屬關系,并予以付款。債務人有理由完全相信王某是受其岳母的委托來收款。債務人陷入的這個認識,是完全有理由和依據下產生的,不是因王某編造理由欺騙所致。債務人交出財物,是履行債務的合法行為,事后王的岳母也不能找債務人重新還款。債務人作出的還款行為與認識,表現不出受欺騙性,表現不出基于錯誤認識而付款,而是合法的履行自己的債務,所以,王某的行為不能認為是詐騙。31、依據《月球協定》,月球及其資源是A、共有物B、無主物C、人類共同財產D、可以自由開發的財產【參考答案】:C【解析】:1979年《月球協定》對月球及其他天體的制度作了明確規定:月球及其他天體的自然資源是人類的共同財產,任何國家不得對月球及其他天體提出主權要求或據為己有。32、下列有關國際法院的表述正確的是:()A、國際法院由21名法官組成,其中不得有2人為同一國家的國民,法官任期9年B、國際法院就聯合國秘書長提出的法律問題所發表的咨詢意見沒有法律拘束力C、根據國際法院規約,有三類國家可以成為國際法院的訴訟當事方,國際組織、法人或個人都不能成為國際法院的訴訟當事方D、如有一方當事人拒不履行國際法院的判決,他方可以向安理會上訴【參考答案】:C【解析】:國際法院國際法院有l5名法官,其中不得有2人為同一國家的國民,法官任期9年,故A項錯誤;國際法院的法律咨詢不能向秘書長提出,故B項錯誤;只有滿足一定條件的國家才能成為國際法院的訴訟當事人,故C項說法正確;如有一方當事人拒不履行國際法院的判決,他方可以向安理會申訴,安理會可以作出建議或決議采取措施執行判決,是向安理會申訴而不是上訴,故D項錯誤。33、在共同犯罪中,主犯和從犯的數量是A、共犯人可能都是主犯B、共犯人可能都是從犯C、共犯人可能都是脅從犯D、主犯只能是一個【參考答案】:A【解析】:主犯與從犯的關系:共同犯罪中,可以只有主犯(須兩個主犯),沒有從犯;不可能只有從犯,沒有主犯。共同犯罪中也不可能全部都是脅從犯。因此答案是A項。34、社會主義法制建設的中心環節是A、有法可依B、有法必依C、執法必嚴D、違法必究【參考答案】:B【解析】:“有法必依”是社會主義法制的中心環節。35、下列哪一項個人所得不應免納個人所得稅?A、某體育明星在奧運會上獲得一塊金牌,回國后國家體育總局獎勵20萬元人民幣B、某科學家獲得國務院特殊津貼每月200元人民幣C、某高校教師取得一項發明專利,學校獎勵5萬元人民幣D、李某新買的寶馬車在某風景區停靠時,被山上落下的石頭砸壞,保險公司賠付李某的6萬元保險金【參考答案】:C36、部委規章可以創設行政處罰的范圍是下列哪個選項?A、警告與罰金B、警告與一定數額的罰款C、警告、罰款與沒收財產D、限制人身自由、吊銷營業執照以外的行政處罰【參考答案】:B【解析】:罰金與沒收財產都是刑罰方法。限制人身自由的行政處罰由法律規定。地方性法規可以設定限制人身自由、吊銷企業營業執照以外的行政處罰。37、關于審判制度的特點,下列哪一選項是錯誤哪一項?()A、我國除了在全國范圍內設立人民法院外,還設立了軍事法院、海事法院、鐵路運輸法院等專門人民法院,因此我國有兩套法院系統B、人民法院審判案件應當在法律規定的期限內進行,而且要做到快速結案C、法院是被動地接受任務,如果沒有原告的起訴,法院是不能主動行使審判權的D、審理案件的審判人員必須在法庭上親自聽取當事人、證人和其他訴訟參與人的口頭陳述【參考答案】:A【解析】:略38、下列何種表述不屬于法的原則?()A、公民的權利能力一律平等B、民事活動應當自愿、公平、等價有償、誠實信用C、合同的當事人應當按照合同的約定,全部履行自己的義務D、法律有明文規定的按照法律的規定定罪處罰;法律沒有明文規定的不得定罪處罰【參考答案】:C【解析】:看一個法律條文表述的是不是法律規則,關鍵看該法律條文是否表述的是權利或者義務;如果表述了權利或者義務,那么就是法律規則。39、在邀請招標采購方式中,采購人邀請投標的供應商的數量應當符合什么要求?A、不得少于2家B、不得少于3家C、不得少于4家D、不得少于5家【參考答案】:B【解析】《政府采購法》第36條第1款第(一)項40、甲、乙分別為某有限責任公司的自然人股東,后甲在乙知情但不同意的情況下,為幫助妹妹獲取貸款,將自有股份質押給銀行,乙以甲侵犯其股東權利為由向法院提起訴訟。關于本案,下列哪一判斷是正確的?A、擔保關系是債權關系的保護性法律關系B、債權關系是質押關系的第一性法律關系C、訴訟關系是股權關系的隸屬性法律關系D、債權關系是質押關系的調整性法律關系【參考答案】:B二、多項選擇題(共30題,每題2分,每題的備選項中,有兩個或兩個以上的符合題意)。2、大陸甲公司與臺灣地區乙公司簽訂了出口家具合同,雙方在合同履行中產生糾紛,乙公司拒絕向甲公司付款。甲公司在大陸將爭議訴諸法院。關于向臺灣當事人送達文書,下列哪些選項是正確的?()。A、可向乙公司在大陸的任何業務代辦人送達B、如乙公司的相關當事人在臺灣下落不明的,可采用公告送達C、郵寄送達的,如乙公司未在送達回證上簽收而只是在郵件回執上簽收,可視為送達D、郵寄送達未能收到送達與否證明文件的,滿三個月即可視為已送達【參考答案】:B,C3、甲國派遣的使館館長在其在乙國的任期內享有外交特權與豁免,但同時也負有若干義務.根據《維也納外交關系公約》,下列違反了其義務的是:A、不允許乙國某官員進入使館B、支持乙國某一政黨參加執政黨選舉C、對甲國公民在乙國的受教育權向乙國提出交涉D、允許乙國的某犯罪嫌疑人呆在使館內,因為館長判斷他可能受到乙國當局的迫害【參考答案】:B,D【解析】:根據《維也納外交關系公約》,使館及享有外交特權與豁免人員應當承擔下列義務:(1)尊重接受國的法律規章:(2)不得干涉接受國內政:(3)使館館舍不得用于與使館職務不相符合的其他用途,如不得在使館內庇護人,也不得在使館內關押人:(4)使館與接受國洽談公務,應經與接受國外交部或另經商定的其他部門按照相關程序辦理:(5)不應在接受國內為私人利益從事任何專業或商業活動.8選項中乙國政黨選舉屬于其內政,館長不得干涉,所以其支持行為違反了義務,B選項符合題意.當選.D選項中館長允許在館內庇護犯罪嫌疑人,這違反了第(3)項義務,所以D選項也符合題意,當選.使館館舍享有外交特權與豁免,非經館長允許,接受國人員不得進入使館任何地方,即使是送達司法文書、遇到火災、流行病發作.所以A選項中館長拒絕乙國官員進入使館是其權力的行使,不選.使館有護僑的職務,即保護派遣國及其人民的各項利益,C選項所述正是其職務的履行,并無不當,不選.故本題答案為BD.4、下列有關唐代公、私罪的表述,錯誤的是:A、“緣公事致罪”就是公罪B、“不緣公事私自犯者”屬于私罪C、公罪從重處罰,適用官當時,一個官職對公罪比私罪少當一年徒刑D、公罪、私罪的劃分和秦代將犯罪劃分為“公室告”和“非公室告”的原理基本相同【參考答案】:A,C,D【解析】:唐律規定公罪從輕,私罪從重。所謂公罪是指“緣公事致罪而無私曲者”,即在執行公務中,由于公務上的關系造成某些失誤或差錯,而不是為了追求私利而犯罪,如“擅賦斂”而無私人獲利者,處罰從輕。所謂私罪包括兩種:一種是指“不緣公事私自犯者”,即所犯之罪與公事無關,如盜竊、強奸等。另一種是指“雖緣公事,意涉阿曲”的犯罪,即利用職權,徇私枉法,如受人囑托,枉法裁判等,雖因公事,也以私罪論處。適用官當時,也要區分公罪和私罪,犯公罪者可以多當1年徒刑。唐律之所以要區分公罪與私罪,主要目的在于保護各級官吏執行公務、行使職權的積極性,以便提高國家的統治效能;同時,防止某些官吏假公濟私,以權謀私,保證法制的統一。因此,A選項、C選項說法錯誤,當選。B選項說法正確,不選。秦律把殺人、偷盜等危害封建統治的犯罪列為嚴懲對象,這類犯罪稱為“公室告”,官府對此必須受理。但是,秦律把“子盜父母,父母擅刑、髡子及奴妾”等引起的訴訟,稱為非“公室告”。對非“公室告”,官府不予受理。子女強行告訴的,還要給予處罰。與此同時,提倡官吏主動糾舉罪犯,同時鼓勵罪犯投案自首,用以減少官府偵緝與追捕的困難。可見秦律是根據告訴權的不同,將犯罪分為“公室告”犯罪和“非公室告”兩類。而唐律公、私罪是對官吏犯罪所做的分類,依據的原則明顯不同。D選項說法錯誤,當選。5、名例律是我國古代律典總則部分的名稱。它的形成經歷了一個漫長的歷史過程,下列關于這個過程的說法,哪些是正確的?A、名例律的形成最早可以追溯到戰國李悝《法經》的“具法”篇B、三國時期的《曹魏律》將“具法”改為“刑名”置于律首C、《晉律》在“刑名律”后增加“法例律”,豐富了刑法總則的內容D、《北魏律》全面總結立法經驗,將“刑名律”與“法例律”合為“名例律”一篇,充實了刑法總則【參考答案】:A,B,C【考點】名律例的形成過程作為我國古代律典總則部分的名例律,其內容包括五刑、十惡、八議等基本制度和適用于整部律典的基本原則。名例律的形成可以追溯到戰國李悝《法經》的具法篇,自商鞅改法為律,至漢代《九章律》,皆稱具律;三國時期的《曹魏律》將具律改為刑名置于律首;《晉律》在刑名律后增加法例律,豐富了刑法總則的內容;《北齊律》全面總結立法經驗,將刑名律與法例律合為名例律一篇,充實了刑法總則。由此可見,選項ABC都是正確的,D項錯在將《北齊律》誤為《北魏律》。6、2005年3月至2006年11月,甲利用“經濟互助會”的形式,采取“會書”承諾的方法,先后“邀會”41次,非法集資總金額為3404萬元,扣除“放會”款,甲無法歸還他人“上會”款181萬元。此外,2006年6月至2006年12月期間,甲接受其他人同類型的“邀會”,共“上會”600次,“上會”總金額5840萬元,得會總金額5703萬元,無力償還他人現款53.8萬元,以會賬充抵46萬元,另有7.7萬元未能歸還。關于甲的行為,下列哪些選項說法不正確?A、集資詐騙罪B、詐騙罪C、非法經營罪D、非法吸收公眾存款罪【參考答案】:A,B,C【解析】:關于AD選項。根據《刑法》第192條的規定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,構成集資詐騙罪。甲在“放會”后尚有181萬余元集資款無法返還的主要原因是甲利用“邀來”的會款去“上會”,其他會首尚欠其會款136萬余元(“上會”的金額扣除得會總金額的數目),形成了連環的非法債權債務關系,并非是其主觀上有非法占有他人會款拒不返還的目的,而是客觀上不能還。從其收到“邀會”款后,將其中的絕大部分款項用于“放會”、“上會”且設有攜款逃跑、揮霍大部分集資款等從行為事實看,應當認定甲“邀會”的目的在于通過用邀來的會款去上他人同類型的“邀會”營利,主觀上只是一種占用營利的故意,并非以非法占有目的。此外,由本題可知,被告人甲在非法集資的過程中沒有使用虛構事實、隱瞞真相詐騙的方法,而屬于變相吸收公眾存款,嚴重擾亂了金融秩序,應認定為非法吸收公眾存款罪,不構成集資詐騙罪。因此,A選項的說法不正確;D選項的說法正確。關于B選項。詐騙罪要求以非法占有為目的。由A選項解析可知,甲并非以非法占有為目的,其行為屬于變相吸收公眾存款,嚴重擾亂了金融秩序,應認定為非法吸收公眾存款罪。因此,B選項的說法不正確。關于C選項。非法經營罪的行為方式特定。本題中,甲的行為屬于變相吸收公眾存款,嚴重擾亂了金融秩序,應認定為非法吸收公眾存款罪,而非非法經營罪。因此,C選項的說法不正確。本題的正確答案為ABC。7、下列有關法對人的效力的表述哪些是正確的?A、各國法律對作為人權主體的人和作為公民權主體的人在效力規定上是相同的B、法律在對人的效力上采取“保護主義”原則,主要是為了保障外國人和無國籍人的人權C、中國法律中有關于“保護主義”原則的規定D、法律對在不同空間活動的人所規定的效力有一定差異【參考答案】:C,D8、甲因與其所在工廠的老板娘發生爭吵,決定尋找機會報復。一天,甲將車間里幾臺機器的螺絲擰掉帶回家去,致使設備無法運轉,造成經濟損失100余萬元。公安機關偵查案件時,甲怕自己受追究,提出乙經常在車間徘徊,且有機會作案。但甲說這些話時始終不敢正視公安人員。公安人員遂覺得甲有重大嫌疑,將甲帶回查明情況后,甲的罪行敗露。對甲行為的認定說法錯誤的是:A、構成誹謗罪B、構成誣告陷害罪C、構成盜竊罪D、構成破壞生產經營罪【參考答案】:A,B,C【解析】:關于A選項。誹謗罪,是指故意捏造并散布虛構的事實,足以貶損他人人格,破壞他人名譽,情節嚴重的行為。本題中,甲并沒有貶損乙的人格,破壞乙名譽的目的,所以不構成誹謗罪。因此,A選項的說法錯誤,應選。關于B選項。《刑法》第243條規定,捏造事實誣告陷害他人,意圖使他人受刑事追究,情節嚴重的,處3年以下有期徒刑、拘役或者管制;造成嚴重后果的,處3年以上10年以下有期徒刑。國家機關工作人員犯前款罪的,從重處罰。不是有意誣陷,而是錯告,或者檢舉失實的,不適用前2兩款的規定。本題中,甲有使乙受刑事追究的意圖,但情節并不嚴重,公安機關人員及時發現情況,乙并沒有被追究刑事責任,因此,甲并不構成誣告陷害罪。因此,B選項的說法錯誤,應選。關于CD選項。《刑法》第276條規定,由于泄憤報復或者其他個人目的,毀壞機器設備、殘害耕畜或者以其他方法破壞生產經營的,處3年以下有期徒刑、拘役或者管制;情節嚴重的,處3年以上7年以下有期徒刑。本題中,甲出于報復以盜竊的手段破壞生產經營,依主客觀相統一的原理,應該按照破壞生產經營罪來定罪處罰,而非盜竊罪。因此,C選項的說法錯誤,應選;D選項的說法正確,不選。本題的正確答案是ABC。9、甲某家住甲地,在乙地制作盜版光盤經過丙地運輸到丁地進行銷售。對甲某的違法行為要進行處罰,誰有管轄權?A、甲地依法享有處罰權的行政機關B、乙地依法享有處罰權的行政機關C、丙地依法享有處罰權的行政機關D、丁地依法享有處罰權的行政機關【參考答案】:B,C,D【解析】:行政處罰的地域管轄。《行政處罰法》第20條規定:“行政處罰由違法行為發生地縣級以上地方人民政府具有行政處罰權的行政機關管轄。法律、行政法規另有規定的除外。”甲地是違法人居住地,與違法行為發生地無關,可以排除。其次,乙地是制作盜版的地點,肯定是違法行為發生地;第三,丙地是運輸盜版光盤經過的地方,運輸盜版光盤也屬于違法行為,所以丙地也是違法行為發生地;最后,銷售盜版光盤,屬于違法行為,那么丁地也是違法行為發生地。按照《行政處罰法》的規定,乙、丙、丁地的有權行政機關都有權管轄此案。10、留學中國的荷蘭籍留學生托馬斯一日在北海公園因買票時與英國籍游客保羅發生口角,情緒激動,抽出隨身所帶水果刀,向對方腹部連捅兩刀,致使保羅脾臟破裂,流血過多不治而亡。對于托馬斯的行為應適用的法律,下列說法錯誤的有A、適用荷蘭刑法B、適用英國刑法C、適用中國刑法D、適用國際法【參考答案】:A,B,D【解析】:根據《刑法》第6條,荷蘭籍留學生托馬斯的犯罪行為發生在我國境內,根據刑法空間效力的屬地管轄原則,其行為應適用我國刑法,故本題正確答案為ABD。11、律師在訴訟與仲裁中,必須遵循一定的行為規范。根據相關規范的要求,下列哪些表述是正確的?()A、法官從人民法院離任后2年內,不得以律師身份擔任訴訟代理人或者辯護人B、法官的配偶、子女、兄弟姐妹不得擔任該法官所任職法院辦理案件的訴訟代理人或者辯護人C、檢察官從人民檢察院離任后,不得擔任原任職檢察院辦理案件的訴訟代理人或者辯護人D、律師因法定事由或者根據相關規定不得擔任訴訟代理人或者辯護人的,可以將被委托的法律事務轉委托同一律師事務所的其他律師辦理【參考答案】:A,C《律師法》第41條規定:“曾經擔任法官、檢察官的律師,從人民法院、人民檢察院離任后兩年內,不得擔任訴訟代理人或者辯護人。”《法官法》第l7條規定:“法官從人民法院離任后兩年內,不得以律師身份擔任訴訟代理人或者辯護人。法官從人民法院離任后,不得擔任原任職法院辦理案件的訴訟代理人或者辯護人。法官的配偶、子女不得擔任該法官所任職法院辦理案件的訴訟代理人或者辯護人。”《檢察官法》第20條規定:“檢察官從人民檢察院離任后兩年內,不得以律師身份擔任訴訟代理人或者辯護人。檢察官從人民檢察院離任后,不得擔任原任職檢察院辦理案件的訴訟代理人或者辯護人。檢察官的配偶、子女不得擔任該檢察官所任職檢察院辦理案件的訴訟代理人或者辯護人。”律師因法定事由或者根據相關規定不得擔任訴訟代理人或者辯護人的,應當謝絕當事人的委托,或者解除委托代理合同。12、下述有關海上貨物運輸承運人的貨物留置權的說法不正確的是:()A、貨物留置權僅對托運人行使,不對收貨人行使B、承運人留置的貨物,超過一定期限無人提取的,可以自行拍賣C、留置權的行使是為了收取沒有付清的運費或其他相關費用D、如果收貨人不按時收取貨物,承運人則享有貨物留置權【參考答案】:A,B,D【考點】承運人的貨物留置權【解析】承運人行使貨物留置權是為了收取其有權收取的但沒有付清的運費及相關費用,必要時可以向法院申請拍賣,以實現相關費用,但不能自己拍賣。運費可能由托運人支付,或由收貨人支付。收貨人不按時提取貨物并不是產生留置權的條件。因此,C項正確。所以本題答案為ABD項。13、人民政府及有關部門在什么情形下,可以收回國有土地使用權?A、為公共利益需要使用土地的B、公路、鐵路、機場等經核準報廢的C、為實施城市規劃進行舊城區改造,需要調整使用土地的D、因單位撤銷等原因,停止使用國有土地的【參考答案】:A,B,C14、劉某因與丈夫黃某不合,離家不歸。一天,其女(12周歲)來到劉某住處,劉某指使其女用家中的毒藥毒殺黃某。其女回家后,即將鼠藥拌入黃某的飯碗中,黃某食用后中毒死亡。下列說法不正確的是A、劉某教唆不滿18周歲的女兒殺人,應當從重處罰B、劉某教唆其女兒殺人,屬于共同犯罪C、對于劉某,應以傳授犯罪方法罪論處;其女未達到刑事責任年齡,不負刑事責任D、對于劉某,應按故意殺人罪定罪處罰;其女未達到刑事責任年齡,不負刑事責任【參考答案】:A,B,C【解析】:關于AB選項。教唆犯的教唆對象必須是達到刑事責任年齡、具有刑事責任能力的人。教唆不滿18歲周歲的人犯罪,是指教唆已滿16不滿18周歲的人犯罪或是已滿14周歲不滿16周歲的人所犯八種承擔刑事責任犯罪行為的,從重處罰。教唆不滿14周歲或是已滿14周歲不滿16周歲的人犯八種犯罪行為之外的犯罪的,是間接正犯,應該按照間接正犯處理,不構成教唆犯。劉某指使其12歲的女兒毒死黃某,劉某不是教唆犯,而是間接正犯,不適用關于教唆犯從重處罰的規定。因此,AB選項的說法錯誤。關于C選項。根據《刑法》第295條規定,傳授犯罪方法罪是指用語言、文字、動作、圖象或者其他方法,故意向他人傳授實施犯罪的具體經驗和技能的行為。劉某指使其12歲的女兒毒死黃某,劉某構成故意殺人罪的間接正犯,而非傳授犯罪方法罪。因此,C選項的說法錯誤。關于D選項。劉某指使其12歲的女兒毒死黃某,劉某是間接正犯,應按故意殺人罪定罪處罰。其女才12歲未達到刑事責任年齡,不負刑事責任。因此,D選項的說法正確。15、下列有關國家公務員法律地位的論述,哪些是正確的?A、在行政管理法律關系中,國家公務員不具有一方當事人的資格B、在行政訴訟法律關系中,國家公務員不具有訴訟當事人的地位C、國家公務員可以以行政相對人的身份作為外部行政法律關系的一方主體D、在內部行政法律關系與行政法制監督關系中,國家公務員可以成為一方當事人【參考答案】:A,B,C,D【解析】:考察國家公務員的法律地位。16、關于勞動關系的表述,下列哪些選項是正確的?()。A、勞動關系是特定當事人之間的法律關系B、勞動關系既包括勞動者與用人單位之間的關系也包括勞動行政部門與勞動者、用人單位之間的關系C、勞動關系既包括財產關系也包括人身關系D、勞動關系既具有平等關系的屬性也具有從屬關系的屬性【參考答案】:A,C,D17、法官王某的下列哪些行為違反了法官職業道德規范?A、根據領導批條辦案,誰的官大就按誰的批示辦理B、同學朋友問案,總能仗義地告之案件審理和合議情況C、對雙方律師宣稱:該吃可以吃、該喝可以喝,案子該怎么辦還怎么辦D、一方托情相約,在承諾保密的情況下,同意私下單獨接觸【參考答案】:A,B,C,D18、下列選項中所涉及的犯罪行為不構成搶劫罪的是:A、某甲一日傍晚騎摩托車在大街上閑逛時,見前邊青年男子手提一個旅行包正在趕路,便加大油門沖上前去,欲一把奪過旅行包開車逃離,但該男子并未撒手,甲遂利用摩托車行進的力量強行拖拽,將該男子帶倒在地,摔成重傷B、某村村民李某,見同村另一村民劉某承包村里漁塘后,收入頗豐,就心生嫉恨,恰好村里有一些人也患“紅眼病”,李某便組織了一批人,利用夜晚,炸毀漁塘護坡,哄搶了3個漁塘里即將上市的成魚。劉某制止不住。事后清點,造成損失5萬余元,幾乎使劉某破產C、某乙與某丙商定夜晚到公園附近去搶些錢財。晚9時許,乙、丙二人到達公園門口時,見一中年人在買東西,遂進入商店,乙先叫了一聲“叔叔”,中年人回頭看乙時,丙乘機將其裝有1000元現金的錢包搶走D、某丁(20歲)從家中偷拿其父人民幣500元參與賭博,將500元全部輸給某戊。丁怕回家無法交待,便將戊騙至無人處,用匕首對其進行威脅,并扎其大腿一刀,逼迫戊將錢還給自己【參考答案】:B,C,D【解析】:答案:BCD【考點】搶劫罪的認定【解析】2005年7月27日最高人民法院《關于審理搶劫、搶奪刑事案件適用法律若干問題的意見》指出,搶劫賭資、犯罪所得的贓款贓物的,以搶劫罪定罪,但行為人僅以其所輸賭資或所贏賭債為搶劫對象,一般不以搶劫罪定罪處罰。構成其他犯罪的,依照刑法的相關規定處罰。對于駕駛機動車、非機動車(以下簡稱“駕駛車輛”)奪取他人財物的,一般以搶奪罪從重處罰。但具有下列情形之一,應當以搶劫罪定罪處罰:(1)駕駛車輛,逼擠、撞擊或強行逼倒他人以排除他人反抗,乘機奪取財物的;(2)駕駛車輛強搶財物時,因被害人不放手而采取強拉硬拽方法劫取財物的;(3)行為人明知其駕駛車輛強行奪取他人財物的手段會造成他人傷亡的后果,仍然強行奪取并放任造成財物持有人輕傷以上后果的。B項的行為構成聚眾哄搶罪。19、以下對于會審的說法正確的是:A、九卿會審,是由六部尚書及通政使司的通政使、都察院左都御使、大理寺卿九人會審皇帝交付的案件或已判決但囚犯仍翻供不服之案B、清代會審制度形成了秋審、朝審、熱審等比較規范的會審體制C、清代秋審是最重要的死刑復審制度D、在清朝,案件經過秋審或朝審復審程序后,分四種情況處理:情實、緩決、可矜、留養承嗣【參考答案】:A,B,C,D【解析】:會審制度(1)明代的會審制度包括:①九卿會審(明代又稱“圓審”)。是由六部尚書及通政使司的通政使,都察院左都御使,大理寺卿九人會審皇帝交付的案件或已判決但囚犯仍翻供不服之案。②朝審。每年霜降之后,三法司會同公侯、伯爵,在吏部尚書(或戶部尚書)主持下會審重案囚犯,從此形成制度。清代秋審,朝審皆淵源于此。③大審。(2)清代會審制度。在明代會審制度基礎上,進一步完善了重案會審制度,形成了秋審、朝審、熱審等比較規范的會審體制。①秋審。是最重要的死刑復審制度,因在每年秋天舉行而得名。②朝審。朝審是對刑部判決的重案及京師附近絞、斬監候案件進行的復審,其審判組織、方式與秋審大體相同,于每年霜降后十日舉行。案件經過秋審或朝審復審程序后,分四種情況處理:其一情實:指罪倩屬實、罪名恰當者,奏請執行死刑;其二緩決;案情雖屬實,但危害性不大者,可減為流三千里,或發煙瘴極跡充軍,或再押監候;其三可矜:指案情屬實,但有可矜或可疑之處,可免于死刑,一般減為徒、流刑罰;其四留養承嗣:指案情屬實、罪名恰當,但有親老丁單情形,合乎申請留養條件者,按留養奏請皇帝裁決。③熱審。是對發生在京師的笞杖刑案件進行重審的制度,于每年小滿后十日至立秋前一日,由大理寺官員會同各道御史及刑部承辦司共同進行,快速決放在監笞杖刑案犯。本題主要考查的是會審制度,其所包含的內容也是非常豐富的。明、清都有自己的會審制度,其中有相似之處,也有區別和不同之處,望考生尤其要對明、清兩朝相區別的地方應予以重點掌握。20、中央軍事委員會對A、全國人大負責并報告工作B、全國人大常委會負責并報告工作C、全國人大負責D、全國人大常委會負責【參考答案】:C,D【解析】:參見《憲法》第94條21、營業地位于中國的大通公司為引進先進技術以便提高生產效率,擬分別從外國的甲乙丙丁四個公司購買技術,其所簽訂的下列四個技術轉讓合同中,哪些是無效的合同或條款?A、合同一中約定“大通公司如在專利權有效期限屆滿后使用該技術,應繼續向甲公司支付技術使用費”B、合同二中約定“禁止大通公司在合同期滿后,繼續使用引進技術,除非得到乙公司同意并交納相關費用”C、合同三中約定“未經丙公司同意,大通公司不得改進其所引進的技術”D、合同四中約定“大通公司利用引進技術生產的所有產品,都應銷往丁公司指定的國家或地區”【參考答案】:A,C,D【考點】技術轉讓合同無效條款[答案及解析]ACD。《技術進出口管理條例》第29條規定,技術進口合同中,不得含有下列限制性條款:(1)要求受讓人接受并非技術進口必不可少的附帶條件,包括購買非必需的技術、原材料、產品、設備或者服務;(2)要求受讓人為專利權有效期限屆滿或者專利權被宣布無效的技術支付使用費或者承擔相關義務;(3)限制受讓人改進讓與人提供的技術或者限制受讓人使用所改進的技術;(4)限制受讓人從其他來源獲得與讓與人提供的技術類似的技術或者與其競爭的技術;(5)不合理地限制受讓人購買原材料、零部件、產品或者設備的渠道或者來源;(6)不合理地限制受讓人產品的生產數量、品種或者銷售價格;(7)不合理地限制受讓人利用進口的技術生產產品的出口渠道。限制性貿易做法存在的范圍很廣。根據上述規定,A項屬于上述第2項條款,當選;B項是正常的合同限制內容,合同期滿當然不能繼續使用該技術;C項屬于第3項條款,當選;D項屬于第7項條款當選。因此本題答案選ACD。22、我國憲法第3條規定:“中華人民共和國的國家機構實行民主集中制的原則。”這項原則的內容主要體現在下列哪些方面?()。A、在國家機構與人民的關系方面,體現了國家權力來自人民,由人民組織國家機構B、在同級國家機構中,國家權力機關居于主導地位C、在中央和地方機構的關系方面,實行“中央和地方的國家機構和職權的劃分,遵循在中央的統一領導下,充分發揮地方的主動性、積極性的原則D、各國家機關在行使職權時實行集體負責制【參考答案】:A,B,C【考點】民主集中制原則的體現【解析】民主集中制原則主要體現在以下幾個方面:①在國家機構與人民的關系方面,體現了國家權力來自人民,由人民組織國家機構(憲法第2條,第3條第2款)。②在同級國家機構中,國家權力機關居于主導地位(憲法第3條第3款)。③在中央與地方國家機構的關系方面,實行中央和地方的國家機構職權的劃分,遵循在中央的統一領導下,充分發揮地方的主動性、積極性的原則.故ABC項正確。D錯誤,應為實行個人負責制。23、以下適用緩刑的具體做法中,錯誤的有哪些?A、張某因盜竊罪被判處有期徒刑8個月,緩期10個月執行B、李某因偷稅罪被判處有期徒刑3年,并處罰金4000元,緩期5年執行。在緩刑考驗期內李某遵紀守法,故原判刑罰不再執行,原判罰金也不需繳納C、趙某因故意傷害罪被判處有期徒刑2年,緩期3年執行。在緩刑考驗期內趙某因交通違規被罰款50元,因此撤銷緩刑將其收監執行原判刑罰D、錢某曾于1998年因強奸罪被判處有期徒刑5年,刑罰執行完畢以后5年內錢某又犯故意傷害罪,法院判處錢某有期徒刑3年,緩期5年執行【參考答案】:A,B,C,D【解析】:《刑法》第73條第2款規定:“有期徒刑的緩刑考驗期限為原判刑期以上5年以下,但是不能少于1年。”因此,A選項的做法錯誤,應選。《刑法》第72條第2款規定:“被宣告緩刑的犯罪分子,如果被判處附加刑,附加刑仍須執行。”因此,B選項的做法錯誤,應選。《刑法》第77條第2款規定:“被宣告緩刑的犯罪分子,在緩刑考驗期限內,違反法律、行政法規或者國務院公安部門有關緩刑的監督管理規定,情節嚴重的,應當撤銷緩刑,執行原判刑罰。”違反交通法規算不上“情節嚴重”,不需要撤銷緩刑。因此,C選項的做法錯誤,應選。《刑法》第74條規定:“對于累犯,不適用緩刑。”因此,D選項的做法錯誤,應選。本題的正確答案為ABCD。24、下列關于全國人大制度的表述正確的是:()。A、全國人大是全國人民行使國家權力的最高機關,又是行使國家立法權的機關B、目前我國采取的是地域代表制與職業(軍隊)代表制相結合,而以職業(軍隊)代表制為主的代表制C、根據我國現行選舉法和組織法的規定,全國人大代表的名額總數是逐年遞增的,但是最高不能超過4000人D、全國人大由省、自治區、直轄市、特別行政區和軍隊選出的代表組成【參考答案】:A,D【考點】全國人大的性質和地位及組成和任期【解析】B項說法不正確,是以地域代表制為主而非以職業(軍隊)代表制為主的代表制。C項不正確,根據我國現行選舉法和組織法的規定,全國人大代表的名額總數不超過3000名,由全國人大常委會確定各選舉單位代表名額比例的分配。25、下列情形中,應當數罪并罰的有。A、判決宣告前,查明甲分別實施了三次受賄行為,數額分別為2萬、3萬、5萬元B、乙因受賄被判處有期徒刑二年,緩刑三年,在緩刑考驗期內,又查明其另外一起受賄2萬元的罪行C、丙因故意傷害罪被判處有期徒刑三年,在服刑期間又犯故意傷害罪D、丁因盜竊罪被判處有期徒刑二年,執行完畢后,又發現其在該次盜竊以前還有一起重大盜竊犯罪行為【參考答案】:B,C【解析】:【答案】BC【考點】不實行數罪并罰的情形【解析】宣告前數罪,罪名相同的,原則上不實行數罪并罰。選項A的情形,犯罪數額累計計算,按一罪處理。選項D的情形,因為前罪刑罰已經執行完畢,當然也沒有并罰的問題。26、甲對行政復議機關改變原具體行政行為的的行政復議決定不服,提起行政訴訟。根據行政訴訟法的規定,應當由行政復議機關承擔舉證責任。但是,下列哪些選項,應由甲承擔舉證責任?A、在起訴被告不作為的案件中,證明其提出申請的事實B、在一并提起的行政賠償訴訟中,證明因受被訴行為侵害而造成損失的事實C、證明行政復議機關認定的事實錯誤D、證明行政復議機關適用法律不正確【參考答案】:A,B【解析】:本題考點是行政訴訟的舉證責任。最高人民法院《關于執行(中華人民共和國行政訴訟法)若干問題的解釋》第二十七條規定,原告對下列事項承擔舉證責任:(一)證明起訴符合法定條件,但被告認為原告起訴超過起訴期限的除外;(二)在起訴被告不作為的案件中,證明其提出申請的事實;(三)在一并提起的行政賠償訴訟中,證明因受被訴行為侵害而造成損失的事實;(四)其他應當由原告承擔舉證責任的事項。故選AB27、民族自治地方人大制定的規范性文件,其行政處罰設定權,下列表述正確的是A、可設定一定數額的罰款和警告B、自治區人大制定的地方性法規,可設定除限制人身自由、吊銷企業營業執照以外的行政處罰C、自治州人大制定的自治條例可設定一定數額的罰款和警告D、自治縣人大制定的自治條例、單行條例不得設定行政處罰【參考答案】:A,B【解析】:根據行政處罰法第11條的規定,地方性法規可以設定除限制人身自由、吊銷企業營業執照以外的行政處罰。法律對違法行為已經作出行政處罰決定,行政法規需要作出具體規定的,必須在法律規定的給予行政處罰的行為、種類和幅度的范圍內規定28、羅馬法中的物法包括下列哪些選項?A、物權B、債C、婚姻家庭D、繼承【參考答案】:A,B,D【解析】:在羅馬私法體系中,物法由物權、繼承和債三部分構成,而婚姻家庭則是人法的組成部分之一。29、西周時期有關訴訟的規定有下列哪些?A、五聽B、五過C、三刺D、《春秋》訣獄【參考答案】:A,B,C【解析】:“五聽”是指判案時判斷當事人陳述真偽的五種方式。具體包括辭聽,色聽、氣聽、耳聽、自聽。“五過”是有關法官責任的法律規定,具體包括惟官、惟反、惟內、惟貨、惟來。“三刺”指凡遇重大疑難案件,應先交群臣討論,群臣不能決斷時,再交官吏們討論,還不能決斷的,交給所有國人商討決定。它們都是西周時期有關訴訟的法律規定,而《春秋》決獄是漢代判案斷獄的一種原則方式。30、下列哪一行為可以構成使用假幣罪?A、甲用5萬元假幣到澳門參加賭博B、乙經常在自動售貨機上使用假幣,數額較大C、丙在繳納稅務部門罰款時,用假幣繳納D、丁用總面額10萬元的假幣換取李某的1萬元真幣【參考答案】:A,B,C【解析】:使用假幣罪:第一,以對方不知情為前提,否則就是出售假幣。使用的性質是詐騙。這是使用假幣罪與出售假幣罪的關鍵區別。D項就屬于出售假幣罪。第二,使用的含義是指將假幣置于流通領域。AC項就屬于使用假幣。第三,在自動售貨機上使用假幣,定使用假幣罪。這是法律擬制。因為使用假幣的性質是詐騙,而機器是不能被騙的,但是法律將該情形擬制為使用假幣罪。三、不定向選擇題1、村委會將土地發包給方四承包經營,必須經何法定程序?()A、村民會議2/3以上成員或者2/3以上村民代表同意B、村委會討論決定C、縣級人民政府農業行政主管部門批準D、鄉(鎮)人民政府批準【參考答案】:A,D【考點】集體所有土地承包經營的程序【解析】《土地管理法》第15條規定:“國有土地可以由單位或者個人承包經營,從事種植業、林業、畜牧業、漁業生產。農民集體所有的土地,可以由本集體經濟組織以外的單位或者個人承包經營,從事種植業、林業、畜牧業、漁業生產。發包方和承包方應當訂立承包合同,約定雙方的權利和義務。土地承包經營的期限由承包合同約定。承包經營土地的單位和個人,有保護和按照承包合同約定的用途合理利用土地的義務。農民集體所有的土地由本集體經濟組織以外的單位或者個人承包經營的,必須經村民會議2/3以上成員或者2/3以上村民代表的同意,并報鄉(鎮)人民政府批準。”故本題應選AC。2、原則上不執行城鎮與農村人大代表所代表人口數之比為1:4的是以下哪個級別的選舉()A、自治州、縣、自治縣人大代表的選舉B、省、自治區人大代表的選舉C、直轄市、市、市轄區人大代表的選舉D、全國人民代表大會代表的選舉【參考答案】:C本題考查城鎮與農村人大代表所代表人口數之比為1:4的選舉原則的適用。《選舉法》第12條規定:“自治州、縣、自治縣的人民代表大會代表的名額,由本級人民代表大會常務委員會按照農村每一代表所代表的人口數4倍于鎮每一代表所代表的人口數的原則分配。在縣、自治縣的人民代表大會中,人口特少的鄉、民族鄉、鎮,至少應有代表1人。縣、自治縣行政區域內,鎮的人口特多的,或者不屬于縣級以下人民政府領導的企業事業組織的職工人數在全縣總人口中所占比例較大的,經省、自治區、直轄市的人民代表大會常務委員會決定,農村每一代表所代表的人口數同鎮或者企業事業組織職工每一代表所代表的人口數之比可以小于4:1直至1:1。”因此A項不可選。第13條規定:“直轄市、市、市轄區的農村每一代表所代表的人口數,應多于市區每一代表所代表的人口數。”因此應選C項。第14條規定:“省、自治區的人民代表大會代表的名額,由本級人民代表大會常務委員會按照農村每一代表所代表的人口數4倍于城市每一代表所代表的人口數的原則分配。”因此B項不可選。第16條規定:“省、自治區、直轄市應選全國人民代表大會代表的名額,由全國人民代表大會常務委員會按照農村每一代表所代表的人口數4倍于城市每一代表所代表的人口數的原則分配。”D項不可選。從以上法條可見,嚴格執行城鎮與農村人大代表所代表人口數之比為1:4的有以下幾個級別的選舉:(1)自治州、縣、自治縣(有例外,見第12條第2款);(2
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